Čís. 2.Cís. nař. ze dne 18. března 1917 č. 122 ř. z., upravující mzdové apracovní poměry v podnicích sloužících k vojenským účelům, platí bezrozdílu pohlaví pro všechny zaměstnance těchto podniků.(Rozh. ze dne 8. ledna 1919, Rv I 11/18.)Žalobkyně byla ve službách žalované firmy. O výpovědi nebyloničeho umluveno. Žalovaná vypověděla ústně poměr služební a žádalao vrácení pracovní knížky. Když jí to bylo odepřeno, žalovala na vydánípracovní knížky. Žalovaná zdráhala se tak učiniti, poněvadž jest podrobenazákonu o válečných úkonech a vojenská správa odepřela propuštěnížalobkyně. — Prvý soudce (okresní soud v Chomutově) vyhovělžalobní prosbě, maje za to, že žalobkyni pracovní knížka vydána býti musí,protože pracovní poměr byl výpovědí rozvázán a zákona o válečnýchúkonech u ženských sil pracovních užiti nelze. — Odvolací soud (krajský soud v Mostě) žalobu zamítl. Důvody: Kdežto zák. ze dne 26. prosince 1912 č. 236 ř. z. mluví v § 4 pouze o osobách mužských a cís. nař.ze dne 18. ledna 1916 č. 18 ř. z. dle § 1 platí tolikéž jen o osobáchmužských, mluví § 1 cís. nař. ze dne 18. března 1917 č. 122 ř. z. pouzeo osobách vůbec, jež jsou zaměstnány v podnicích, sloužících k vojenskýmúčelům; již z toho lze seznati, že tohoto nařízení nelze jen použíti naosoby mužské, ale i na všechny osoby v takových podnicích zaměstnané.Každou pochybnost vylučuje však prováděcí nařízení ze dne 19. března 1917 č. 123 ř. z., jež k § 5 uvádí za příčiny, pro které se může pracovnípoměr rozvázati, u žen pokročilé těhotenství, vlastní kojení, jakož i plněnínevyhnutelných jinakých mateřských nebo rodinných povinností.V našem případě jest doznáno, že žalobkyně byla u žalované firmyzaměstnána, a potvrzením vojenské správy zjištěno, že jest podrobena zákonuo válečných úkonech. Dle §§ 3 a 5 cís. nař. ze dne 18. března 1917 č. 122ř. z. rozhodují stížnostní komisaři o tom, zda se připouští rozvázatipracovní poměr mezi zaměstnanci a zaměstnavateli podniků ploužícíchk vojenským účelům; pracovní poměr osob v takovýchto podnicíchzaměstnaných dlužno oboustranně z důležitých příčin a se svolením stížnostníkomise, pokud se týče místní úřadovny rozvázati. Jest pak zjištěno, žepříslušná stížnostní komise souhlasu k rozvázání pracovního poměrunedala. Žalovaná firma jednala proto úplně ve smyslu stávajících předpisů,jestliže odepřela vydání pracovní knížky žalobkyni. Tato se sice mohlapodle § 5 cís. nař. ze dne 18. března 1917 č. 112 ř. z. dovolávati pomocisoudu a žádati podle odst. 2 k § 5 prováděcího nařízení ze dne 19. března1917 č. 123 ř. z., aby pracovní poměr byl rozvázán; bylo by však bývalona ní, aby uvedla důležité příčiny pro rozvázání a dotyčná tvrzeníprokázala, což se nestalo.Nejvyšší soud nevyhověl dovolání žalobkyně.Důvody:Dovolání uplatňuje proti rozsudku soudu odvolacího toliko důvod§ 503 č. 4 c. ř. s. Leč neprávem. Dovolatelka brojíc totiž protiprávnímu posouzení věci soudem stolice druhé tvrdí, že ustanovení cís.nař. ze dne 18. března 1917 č. 122 ř. z. platí toliko pro osoby mužské,které mohou podle zákona ze dne 26. prosince 1912 č. 236 ř. z. a cís. nař.ze dne 18. ledna 1916 č. 18 ř. z. přidrženy býti k osobním službám proválečné účely, a dovozuje to z předpisu § 5 onoho cís. nařízení z roku1917 č. 122 ř. z. Mínění tomu nelze přisvědčiti. Aby tomu bylo tak, musilby obmezení takové stanoviti hned § 1 cís. nař. ze dne 18. března 1917č. 122 ř. z., poněvadž účel tohoto zákona sledoval zcela jiný cíl, nežzákon o válečných úkonech. Jím měly totiž dojíti zákonné úpravy mzdovéa pracovní poměry osob, jež zaměstnány jsou v podnicích sloužícíchk válečným účelům. Jelikož v závodech takových zaměstnány jsou nejenosoby, jež podléhají předpisům zákona o válečných úkonech, nýbrž iosoby, na něž se předpisy zákona toho nevztahují, byl by zákonodárce,kdyby byl obmezení zákonných předpisů, jím právě vyslovených, na osobyprvnější obmýšlel, obmezení takové výslovně projevil, jako se stalo v § 6zák. ze dne 26. prosince 1912 č. 236 ř. z., jenž zřejmě personál podnikůk válečným účelům dožádaných takto rozlišuje a pro obě kategorie jinaképředpisy stanoví, což opakuje se i v § 18 téhož zákona dovoláním secitovaného zákonného místa. Právě intence císařského nařízení ze dne 18. března 1917 č. 122 ř. z. nepřipouštěla žádného rozlišování, poněvadžúprava mzdových a pracovních poměrů obmýšlela se pro všechnydělníky podniků sloužících k vojenským účelům, aby čeleno bylo svízelnýmpoměrům doby jak na zaměstnavatele tak na všechny zaměstnané stejnědoléhajícím. Jelikož ale pro některé zaměstnance takových závodů, ježsloužily k účelům válečným, platily již předpisy zákona o válečnýchúkonech, stanovil § 5 cís. nař. ze dne 18. března 1917 č. 122 ř. z., že pracovní poměr osob, pro něž tímto císařským nařízením zřizují se komisepro stížnosti, rozvázán býti může za podmínek v tomto zákoněstanovených jen bez ujmy jejich dále snad ze zákona o válečných úkonechsahajícího závazku. Tím nechtěl tedy zákon stanoviti žádného obmezenípředpisů svých jen na dělníky, kteří přidrženi býti mohou k osobním službámpro válečné účely, nýbrž vysloviti, že pro tyto zůstává v platnosti dálesahající závazek ze zákona o válečných úkonech. Tomu nejen neodporuje,nýbrž plně s tím souhlasí výnos ministerstva vojenství, na který dovolánípoukazuje, že ženštiny v závodech pod válečným dohledem nepodléhajívojenské disciplinární trestní moci, poněvadž vůbec nejsou podřízenyustanovením zákona o vojenských úkonech. Vždyť takto ustanovuje zřejměprováděcí nařízení ministerské ze dne 19. března 1917 č. 123 ř. z. k § 5v posledním odstavci (pátém). Nařízením Národního výboru československéhoze dne 29. října 1918 č. 12 sb. z. a nař. státu československého bylynejen veškeré závody, jež dosud byly podřízeny zákonu o válečnýchúkonech, povolány do služeb československého státu, nýbrž bylo dálestanoveno, že stížnostní komise zřízené cís. nař. ze dne 16. března 1917 č. 122ř. z. pro urovnání pracovních a mzdových poměrů rozhodují v dosavadnísvé působnosti věcné i místní. Když tedy, jak zjištěno, stížnostní komisek rozvázání pracovního poměru žalobkynina nesvolila a žalobkyněnedomohla se oproti tomu soudního nálezu, že tu příčina k rozvázání poměrutoho jest, pak není oprávněna dožadovati se vydání pracovní knížky,jelikož žalovaná její zaměstnavatelka k vydání tomu jest dle § 80 lit. сživn. ř. povinna jen po řádném rozvázání pracovního poměru.Zamítl-li tedy odvolací soud její žalobní žádání, správně věc po právní stránceposoudil, takže dovolání nebylo lze přiznati úspěchu.